Право на результаты творческой деятельности

Гражданские правоотношения, связанные с творческой деятельностью человека и способы их защиты

Право на результаты творческой деятельности

Гражданские правоотношения, связанные с творческой деятельностью человека и способы их защиты.

Введение

В процессе осуществления различного рода деятельности отдельные индивиды (граждане) и организации этих индивидов вступают между собой в различные отношения, которые в силу их общественного характера получили название общественных. Отдельные виды этих отношений регулируются нормами права и соответственно получили название правоотношений.

Гражданское правоотношение – волевое общественное имущественное имущественное или личное неимущественное отношение, урегулированное нормами гражданского права, в котором его участники юридически связаны наличием взаимных субъективных прав и обязанностей.

1. Гражданские правоотношения, связанные с творческой деятельностью человека

Результатами творческой деятельности являются произведения литературы, науки, искусства, изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ и т. д.

Они относятся к объектам так называемой интеллектуальной собственности, под которой понимаются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц (товарные знаки, знаки обслуживания и т. д.).

Результаты творческой деятельности сами по себе нематериальны, однако для того, чтобы они охранялись правом, необходимо, чтобы они были выражены в какой либо объективной форме (например, чертежи, видеокассета и т. д.).

Будучи зафиксированы в материальной форме, результаты творческой деятельности становятся вещами и в качестве таковых могут переходить от одного лица к другому, однако сам результат творческой деятельности сохраняется за его создателем.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности означает, что без согласия правообладателя на этот результат никто не может его использовать, кроме случаев, прямо предусмотренных в законе. Регулируются результаты интеллектуальной деятельности специальным законодательством. Например, Законом об авторском праве, Патентным законом, Законом о товарных знаках и др.

Авторское право – это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные права и обязанности, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.

Юридическим фактом, влекущим возникновение авторских прав, для автора служит факт создания произведения в результате творческой деятельности.

Для других физических и юридических лиц основанием приобретения прав на произведение служит договор с его автором.

Права таких лиц, приобретенные ими по договору, не являются авторскими, хотя по объему и уровню их защиты могут быть равнозначны правам самого автора.

Авторский договор, как и любой гражданско-правовой договор, представляет собой соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение взаимных прав и обязанностей.

К таким договорам применимы все нормы обязательственного права, за исключением тех, которые несовместимы с особенностями отношений, возникающих при использовании результатов творческой деятельности.

Отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права), регулируются Законом Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”.[1] В соответствии со ст.

2 Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах” законодательство по данным отношениям состоит из самого Закона, являющегося частью гражданского законодательства Российской Федерации, действующих на всей территории Российской Федерации издаваемых в соответствии с названным Законом других актов законодательства Российской Федерации, Закона РФ “О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных”,[2] а также принимаемых на основе этого Закона законодательных актов республик в составе Российской Федерации.

В случаях, когда международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в указанном Законе, применяются правила международного договора.

Российская Федерация является в качестве правопреемницы СССР членом Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1952 года (с 27 мая 1973 года) и членом Конвенции 1974 года о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (с 20 января 1989 года).

Присоединению к другим важнейшим международным соглашениям в области охраны авторских и смежных прав (Бернская, фонограммная, Римская конвенции) препятствовало законодательство бывшего СССР. С принятием Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах” эти препятствия устранены.

В 1995г. Российская Федерация присоединилась к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 года, Конвенции об охране производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 года и к Международной (Римской) конвенции об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 года.[3]

По заключению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)[4] с принятием Закона “Об авторском праве и смежных правах” регулирование названных отношений в России полностью соответствует требованиям указанных конвенций, что дает ей возможность стать их членом.

2. Защита гражданских прав в области творческой деятельности человека.

Нематериальные блага защищаются в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12 ГК РФ) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения (ст. 150 ГК РФ).

Гражданско – правовая защита нематериальных благ (неимущественных прав) возможна в двух случаях. Во-первых, когда существо нарушенного права (блага) и характер последствий этого нарушения допускает возможность использования общих способов гражданско – правовой защиты (ст.

12 ГК РФ) и, во-вторых, тогда, когда для защиты этих прав в ГК или иных законах предусмотрены специальные способы. Такие специальные способы установлены и для защиты интеллектуальной собственности (см.

Закон об авторском праве[5], Патентный закон[6], Закон о товарных знаках[7] и др.).

При этом следует иметь в виду, что нередки случаи, когда для защиты нематериальных благ (прав) одновременно могут использоваться как специальные, так и общие способы защиты. Как правило, среди общих способов чаще всего используются такие, как возмещение причиненных убытков и компенсация морального вреда.

Согласно статьи 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем:

признания права;

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

самозащиты права;

присуждения к исполнению обязанности в натуре;

возмещения убытков;

взыскания неустойки;

компенсации морального вреда;

прекращения или изменения правоотношения;

неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

иными способами, предусмотренными законом.

В статье названы одиннадцать способов защиты гражданских прав. Только два из них включены в перечень впервые. Это компенсация морального вреда и самозащита. Однако новым является лишь сам термин “самозащита”, т. к. некоторые из ее приемов, например удержание, были известны гражданскому законодательству и ранее.

Среди названных в статье можно выделить: способы, применение которых возможно лишь судом (признание оспоримой сделки недействительной, признание недействительным акта государственного органа и т. д.

); способы, которые могут быть использованы стороной правоотношения как с помощью суда, так и самостоятельно (возмещение убытков, взыскание неустойки и др.

); самозащиту, защиту гражданских прав без участия суда.

Ряд перечисленных в статье способов может быть применен не только судом, но и государственными органами, которые в случаях, предусмотренных законом, осуществляют защиту гражданских прав в административном порядке.

Например, направить предписание, обязывающее заключить или расторгнуть договор либо внести в него изменения, и др. Однако при отказе выполнить предписание необходимо обратиться в суд, т. к.

только суд может принять обязательное для всех решение о признании договора недействительным, об изменении или расторжении договора и т. д.

Перечень способов защиты не является исчерпывающим (практике известны и иные способы). Так же, возможно взыскание доходов, полученных нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков; выплата компенсации вместо возмещения убытков или взыскание доходов и др.

Кроме того, суду, арбитражному суду предоставлено право взыскивать с нарушителя в соответствующий бюджет штраф в размере 10 процентов от суммы, присужденной в пользу истца.

Наряду с возмещением убытков, взысканием доходов или выплатой компенсаций суд, арбитражный суд может вынести решение о конфискации контрафактных экземпляров произведения или фонограммы, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения. При этом контрафактные экземпляры произведения или фонограммы могут быть переданы обладателю авторских или смежных прав.

В целях обеспечения иска по делам о нарушении авторских и смежных прав суду или судье единолично предоставлено право выносить определения о запрещении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем, совершать определенные действия, налагать арест и изымать контрафактные экземпляры произведений и фонограмм, а также материалы и оборудование, предназначенные для их изготовления и воспроизведения.

Способы защиты гражданских прав во многих случаях предопределены правовыми нормами, регулирующими конкретное правоотношение.

Субъект права может выбрать один или использовать одновременно несколько способов. В иных случаях, когда нормы права предусматривают для конкретного правоотношения определенный способ защиты, стороны правоотношений вправе применять только его.

Отсутствие правовых норм, закрепляющих конкретный способ защиты гражданских прав, либо наличие возможности применить разные способы означает, что выбор оставлен на усмотрение сторон. При этом возможно сочетание (одновременное использование) нескольких способов защиты.

Источник: https://pandia.ru/text/78/439/9375.php

Авторское право

Право на результаты творческой деятельности

Часть четвертая ГК РФ в числе объектов гражданских прав упоминает и так называемую интеллектуальную собственность, т. е. исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, его продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг и т. п.

Следует иметь в виду, что термин «интеллектуальная собственность» достаточно условен и имеет мало общего с правом собственности.

Такое наименование возникло после того, как король Франции назвал Бомарше собственником его произведения о Фигаро.

Однако, как скоро выяснилось, применение правил права собственности ни к чему хорошему не привело, а, наоборот, поставило такого «собственника» в неприятное положение.

Дело в том, что объектом отношений интеллектуальной собственности являются не какие-либо вещи (книга, магнитофонная лента и т. д.), а некие нематериальные образы, идеи. Почему же термин «интеллектуальная собственность» условен

  1. Невозможно физически обладать идеями, образами, можно лишь обладать материальным носителем (бумага, на которой написан текст, магнитофонная лента).
  2. Нельзя также говорить и о классическом правомочии пользования, так как идеи могут одновременно находиться в пользовании бесконечного числа лиц.
  3. Идеи, образы не потребляются, не амортизируются в физическом смысле.
  4. Для вещи обязательно свойственно местонахождение, в то время как идеям, образам открыты все границы.
  5. Информации присущ особый порядок распространения: появление ее в новом месте не означает ее утрату у прежнего обладателя. Поэтому к идеям неприменимы правила о купле- продаже вещи и т. п.

Следовательно, применительно к результатам творческой деятельности более корректно говорить о категории исключительных прав, т. е. таких субъективных прав абсолютного характера, которые позволяют их носителям, и только им, совершать различные действия по использованию результатов творчества.

Главное правомочие здесь — это правомочие по запуску произведения в оборот, благодаря которому информация становится доступной для неопределенного круга лиц.

Вообще под творческой деятельностью понимается интеллектуальная деятельность, имеющая своим результатом создание принципиально новой информации, идеи. Другими словами, эта деятельность обладает внутренне присущими ей продуцирующими свойствами.

Ее нужно отличать от выявления уже существующих в природе закономерностей, связей, объектов. Такой деятельности, конечно, тоже не чужд элемент творчества, однако, строго говоря, речь идет не о создании чего-то нового, а о поиске и открытии уже существующего.

Открытая закономерность объективно не поддается монополизации, поэтому открытия не являются объектами правовой охраны результатов творческой деятельности.

Законодатель исходит из необходимости признания за кем-либо исключительных прав на результат творческой деятельности. В зависимости от вида объекта исключительных прав (изобретение, литературное произведение и т. д.) выработано два способа закрепления таких прав за определенным лицом:

  1. для некоторых объектов (например, для изобретения) важен прежде всего принцип, основная идея, суть результата, т. е. то, что называется содержанием. Поэтому для того, чтобы признать лицо изобретателем, для защиты его изобретения от плагиата, незаконного использования необходимо официальное признание компетентного органа, что выражается в регистрации. Такая охрана называется патентной;
  2. для других произведений прежде всего важна форма (музыкальное, литературное произведение), поэтому для получения защиты государства автору не нужна специальная регистрация, акт признания авторства государством, а достаточно самого факта выхода произведения в свет. Этот порядок называется авторско-правовой защитой.

Объекты авторского права

Авторское право — это совокупность норм права, регулирующих отношения по поводу создания и использования произведений науки, литературы, искусства.

Объектами авторского права являются: произведения науки, искусства, литературы, каждое из которых, для того чтобы получить защиту авторского права, должно удовлетворять двум требованиям.

1. Такое произведение должно быть результатом творческой деятельности, т. е. интеллектуальной деятельности, направленной на создание нового. Новизна произведения, являющегося объектом авторского права, относится прежде всего к форме произведения, т. е. к произведению как последовательности слов, звуков, образов.

Сами по себе идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции не защищаются с помощью авторского права. Дело в том, что авторское право в большей мере имеет дело с формой произведения, так как темы, идеи, образы с трудом поддаются идентификации. Авторское право пресекает лишь наиболее откровенные формы плагиата.

Ввиду отсутствия признака новизны не обладают авторско-правовой защитой перепечатка рукописи, телефонный справочник и т. п.

Творческая деятельность может протекать в следующих формах:

а) создание принципиально нового произведения (например, написание абсолютно оригинальной книги, музыкального произведения и т. д.);

б) переложение, переработка уже существующего произведения (творческий перевод, обработка, аннотация, реферат, обзор, инсценировка, создание составных произведений (сборников), где результатом творческого труда являются подбор и расположение материала. Главное — переработка существующего произведения должна быть творческой, т. е. обладать признаком новизны.

2. Произведение науки, искусства, литературы, для того чтобы получить авторско-правовую охрану, должно иметь объективное выражение, существовать в объективной форме, т. е.

в форме рукописи, машинописи, нотной записи, звуко- или видеозаписи, изображения, или должно быть публично исполнено (объективная устная форма) и др.

Объективная форма выражения всегда связывается с возможностью воспроизведения, тиражирования произведения без участия автора.

Для признания объектом авторского права произведение не обязательно должно быть законченным. Обладают авторско-правовой охраной эскизы, планы, отрывки произведений и т. п.

Конкретными объектами авторского права являются литературные, драматические, хореографические, музыкальные про- изведения, пантомимы, кино-, теле- и видеофильмы, диафильмы, другие кино-, телепроизведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, программы для ЭВМ, фотографические произведения, географические карты, планы и другие произведения.

Не являются объектами авторского права официальные документы (законы, судебные решения и др.), государственные символы и знаки, сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Субъекты авторского права

Прежде всего субъектом авторского права признается автор, т. е. физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Возникновение прав автора не зависит от дееспособности, возраста, состояния здоровья, выпуска произведения в свет и т. д.

Иностранный гражданин становится субъектом авторского права в Российской Федерации в случае, если его произведение выпущено в свет на территории Российской Федерации либо не выпущено, но находится на ее территории в какой-либо объективной форме.

Во всех других случаях авторские права иностранного гражданина будут защищаться лишь при наличии соответствующего международного договора.

Если произведение создано творческим трудом нескольких лиц, то принято говорить о соавторстве. Авторское право на такое произведение принадлежит соавторам независимо от того, образует ли такое произведение единое целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Однако в любом случае произведение, созданное в соавторстве, должно обладать определенным единством.

Соавторство на произведение возникает тогда, когда второе лицо вносит свой вклад в создание произведения на любой стадии творчества. Однако такой вклад должен отвечать требованию творческого характера произведения.

Не обладает творческим характером, а потому не порождает соавторство техническая помощь автору (перепечатка рукописи, подстрочный перевод и т. п.). Соавторство может быть раздельным и нераздельным.

Под раздельным соавторством понимается авторство нескольких лиц на произведение, состоящее из отдельных самостоятельных частей, которые могут быть использованы независимо друг от друга.

Например, это музыка и поэтический текст песни, текст и иллюстрации комиксов, разные главы учебника, если указано, кто над какой главой работал. Автор части коллективного произведения имеет на нее авторское право и может использовать ее отдельно от других частей, если иное не предусмотрено соглашением.

Нераздельное соавторство — это ситуация, когда соавторам принадлежит авторское право на все произведение в целом (например, плакаты Кукрыниксов).

Субъектами авторских прав признаются также и правопреемники авторов. Это лица, к которым переходят отдельные правомочия автора по наследству, по закону, по договору с автором. Правопреемниками автора могут быть:

1) физические лица, получившие права автора по наследству. Не переходят по наследству права авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники лишь вправе осуществлять защиту указанных прав;

2) юридические лица, которые могут приобретать отдельные права автора:

а) в случае создания произведения в порядке выполнения служебных обязанностей права на использование произведения принадлежат лицу, нанявшему автора;

б) в случае, если издательства выпускают энциклопедии, газеты, журналы, сборники научных трудов и другие продолжающиеся издания, они приобретают право использования произведения в целом, а также в других случаях;

3) государство. Оно становится субъектом авторского права:

а) в случае ликвидации юридического лица, обладавшего авторским правом;
б) когда государство становится наследником носителя авторских прав и др.

Права авторов

Авторское право на произведение науки, литературы, искусства возникает в силу факта его создания.

Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

Значок © (copyright), помещенный на каждом экземпляре произведения, используется лишь для оповещения о правах автора на данное произведение. Его отсутствие не означает отсутствия автор- ско-правовой защиты.

Автор в связи с созданием произведения приобретает для себя ряд конкретных прав, которые можно разделить на личные неимущественные и имущественные права.

Личные неимущественные права неотделимы от личности автора. К их числу относятся:

  1. исключительное право на произведение, т. е. возможность использовать его по своему усмотрению;
  2. право авторства, т. е. право признаваться автором произведения, требовать ссылки на автора при его использовании;
  3. право автора на имя, т. е. право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени;
  4. право на обнародование произведения, т. е. совершение с согласия автора действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения (опубликование, публичное исполнение и т. п.);
  5. право на неприкосновенность произведения, которое означает запрет внесения изменений в само произведение, его название, в обозначение имени автора без его согласия при любом способе его использования; особо подчеркивается недопустимость искажения, способного нанести ущерб чести и достоинству автора.

К числу имущественных прав (прав на использование произведения) относятся следующие:

1) право на воспроизведение, т. е. изготовление одного или более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме, осуществляется только на основе договора, заключаемого с автором.

Из этого правила законом предусмотрен ряд исключений:

а) цитирование с указанием на автора и источник заимствования в научных, критических, полемических и других целях в объеме, оправданном целью цитирования; б) воспроизведение в средствах массовой информации статей по текущим экономическим, политическим, социальным, религиозным вопросам; в) воспроизведение в средствах массовой информации публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и др.; г) репродуцирование в единичном экземпляре библиотеками и архивами для восстановления утраченных экземпляров; д) репродуцирование образовательными учреждениями для учебных занятий;

е) исполнение музыкальных произведений во время официальных и религиозных церемоний, похорон;

Источник: https://be5.biz/pravo/p036/10.html

Право на результаты творческой деятельности

Право на результаты творческой деятельности

Лицо, имеющее в соответствии с завещанием или законом право на получение наследства, должно совершить активные действия по осуществлению своего права, т. е. принять наслед­ство.

Принятие наследства — это одностороннее действие граждани­на, имеющего право на наследство, направленное на приобретение всего комплекса прав и обязанностей наследодателя.

Решение о вступлении в наследство не должно сопровож­даться какими-либо условиями и оговорками.

Наследник, при­нявший наследство, приобретает право не только на имущество, оказавшееся в наличии в момент принятия наследства, но и на все то имущество, которое было в наличии в момент открытия наследства, а также существовавшие на тот момент долги на­следодателя. Поэтому принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Существует два способа принятия наследства.

1.Подача заявления в нотариальную контору о принятии на­следства и выдаче свидетельства о праве на наследство.

2. Совершение действий, свидетельствующих о фактическом
принятии наследства,
в частности вступление во владение на­следственным имуществом, т. е.

совершение действий по управле­нию имуществом: уплата налогов, иных платежей, ремонт на­следуемой квартиры, фактическое вселение в квартиру, приня­тие мер по сохранению наследуемого имущества и т. п.

Кроме
того, действием, свидетельствующим о фактическом принятии

Глава 9. Наследственное право

§ 4. Принятие и отказ от наследства

наследства, считается оплата за свой счет долгов наследодате­ля либо получение причитавшихся наследодателю денежных средств.

Другими словами, эти действия должны свидетельство­вать о том, что наследник относится к наследуемому имущест­ву, как к своему.

Так как наследственное правопреемство отно­сится к категории универсального, то вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наслед­ства.

Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, создают презумпцию (предположение) принятия наследства. Остается возможность доказать, что наследник, совершая такие действия, все же фактически не вступил в на­следство.

Однако эффективное использование унаследованного иму­щества, как правило, невозможно без получения в нотариаль­ной конторе свидетельства о праве на наследство.

Без такого свидетельства новый собственник не сможет распорядиться имуществом, поскольку не сможет доказать свое право собст­венности в отношениях с другими участниками гражданского оборота.

Нотариальная контора, в свою очередь, выдаст данное свидетельство только в том случае, если фактическое вступле­ние в наследство будет подтверждено решением суда. Поэтому данный способ принятия наследства, будучи связанным с ря­дом неудобств, не является реальной альтернативой подаче за­явления в нотариальную контору.

Сделка по принятию наследства должна быть совершена в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако, если лицо пропустило срок для принятия наследства по уважи­тельной причине, он может быть восстановлен судом. Наслед­ство может быть принято после истечения указанного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех осталь­ных наследников, принявших наследство.

Отказ от наследства.

Лицо, которое согласно завещанию ли­бо в соответствии с законом имеет право на наследство, может отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых оно отказывается от наследственного имущества. Поскольку наследственное правопреемство являет­ся универсальным, отказаться можно только от всего наследст­ва, отказ же от части наследства либо отказ с условиями и ого­ворками не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Также важно, что наследник может отказаться от наследст­ва лишь в пользу других лиц из числа наследников по завеща­нию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства. Отказ в пользу других лиц не допускается.

При отказе в пользу конкретных лиц доля отказавшего пере­ходит к ним. При отказе без указания лица, в пользу которого совершается отказ, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по за­кону (или по завещанию), призванным к наследованию, про­порционально их наследственным долям.

Отказ от наследства совершается путем подачи в нотариаль­ную контору заявления об отказе от наследства.

Правовые последствия принятия наследства.Лицо, вступившее в наследство, становится субъектом прав и обязанностей имуще­ства, к нему перешедшего. Поэтому наследник несет «бремя на­следства», т. е. отвечает по долгам наследодателя.

Кредиторы наследодателя вправе в течение срока исковой давности, установленного для соответствующих требований, предъявить их наследнику, принявшему наследство, либо ис­полнителю завещания, либо нотариальной конторе по месту открытия наследства либо предъявить иск в суд к наследствен­ному имуществу. Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя не всем своим имуществом, а лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного иму­щества.

Выдача свидетельства о праве на наследство.Само по себе сви­детельство о праве на наследство не порождает прав на насле­дуемое имущество, а лишь фиксирует вступление наследника в наследство.

Однако без данного свидетельства наследник реаль­но не может распоряжаться имуществом, так как не сможет до­казать наличие права собственности на унаследованное имуще­ство. Свидетельство о праве на наследство выдается в нотари­альной конторе по месту открытия наследства по истечении шести месяцев с момента открытия наследства.

Выдача свиде­тельства о праве на наследство приостанавливается по реше­нию суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившего­ся наследника.

Право на результаты творческой деятельности

Часть четвертая ГК РФ в числе объектов гражданских прав упоминает и так называемую интеллектуальную собственность, т. е. исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа­ции юридического лица, его продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг и т. п.

Следует иметь в виду, что термин «интеллектуальная собст­венность» достаточно условен и имеет мало общего с правом соб­ственности.

Такое наименование возникло после того, как ко­роль Франции назвал Бомарше собственником его произведения о Фигаро.

Однако, как скоро выяснилось, применение правил права собственности ни к чему хорошему не привело, а, наобо­рот, поставило такого «собственника» в неприятное положение.

Дело в том, что объектом отношений интеллектуальной соб­ственности являются не какие-либо вещи (книга, магнитофон­ная лента и т. д.), а некие нематериальные образы, идеи. Почему же термин «интеллектуальная собственность» условен?

1. Невозможно физически обладать идеями, образами, мож­но лишь обладать материальным носителем (бумага, на которой
написан текст, магнитофонная лента).

2. Нельзя также говорить и о классическом правомочии пользования, так как идеи могут одновременно находиться в

пользовании бесконечного числа лиц.

3. Идеи, образы не потребляются, не амортизируются в фи­зическом смысле.

4. Для вещи обязательно свойственно местонахождение, в то
время как идеям, образам открыты все границы.

5. Информации присущ особый порядок распространения: появление ее в новом месте не означает ее утрату у прежнего обладателя. Поэтому к идеям неприменимы правила о купле-
продаже вещи и т. п.

Следовательно, применительно к результатам творческой деятельности более корректно говорить о категории исключи­тельных прав,т. е. таких субъективных прав абсолютного харак­тера, которые позволяют их носителям, и только им, совершать различные действия по использованию результатов творчества.

Главное правомочие здесь — это правомочие по запуску произ­ведения в оборот, благодаря которому информация становится доступной для неопределенного круга лиц.

Вообще под творческой деятельностью понимается интел­лектуальная деятельность, имеющая своим результатом созда­ние принципиально новой информации, идеи. Другими словами, эта деятельность обладает внутренне присущими ей продуци­рующими свойствами.

Ее нужно отличать от выявления уже су­ществующих в природе закономерностей, связей, объектов. Та­кой деятельности, конечно, тоже не чужд элемент творчества, однако, строго говоря, речь идет не о создании чего-то нового, а о поиске и открытии уже существующего.

Открытая закономер­ность объективно не поддается монополизации, поэтому откры­тия не являются объектами правовой охраны результатов твор­ческой деятельности.

Законодатель исходит из необходимости признания за кем-либо исключительных прав на результат творческой дея­тельности. В зависимости от вида объекта исключительных прав (изобретение, литературное произведение и т. д.) выработано два способа закрепления таких прав за определенным лицом:

1) для некоторых объектов (например, для изобретения) ва­ жен прежде всего принцип, основная идея, суть результата, т. е. то, что называется содержанием.

Поэтому для того, чтобы при­знать лицо изобретателем, для защиты его изобретения от пла­гиата, незаконного использования необходимо официальное
признание компетентного органа, что выражается в регистра­ции.

Такая охрана называется патентной;

2) для других произведений, прежде всего, важна форма (му­зыкальное, литературное произведение), поэтому для получе­ния защиты государства автору не нужна специальная регист­рация, акт признания авторства государством, а достаточно самого факта выхода произведения в свет. Этот порядок назы­вается авторско-правовой защитой.

Источник: https://studopedia.info/2-677.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.